Перейти к содержимому

Риски: с 21 июня 2024 года в Московской области изменился порядок размещения юрлицами, физлицами и ИП нестационарных объектов для оказания бытовых услуг.
В Московской области согласно Постановлению Правительства МО от 20.06.2024 N 618-П с 21 июня 2024 года на размещение юрлицами, физлицами и ИП нестационарных объектов (павильонов, киосков) бытовых услуг не распространяется действие Порядка и условий размещения объектов, которые могут быть размещены на землях, находящихся в государственной, муниципальной или неразграниченной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов.

Теперь такие объекты размещаются в порядке, установленном Минсельхозпродом Московской области. Ранее это касалось только размещения нестационарных объектов для оказания услуг общепита (сезонных (летних) кафе).

 

Многоквартирный дом, где проживала истица, был подключен к кабельному телевидению. Это произошло по инициативе управляющей компании, заключившей договор с оператором связи без ведома жильцов. На основании данного соглашения УК должна принимать деньги за услуги оператора. При этом договор являлся публичной офертой, к которой потребители присоединялись, внеся оплату за услугу.

Документ на оплату ЖКУ стал приходить с включением новой строки за услугу «кабельное телевидение». Появление дополнительной услуги заявительница обнаружила спустя три года, полностью ежемесячно оплачивая выставленные счета за коммунальные услуги.

В связи с этим гражданка потребовала прекратить начислять данный платеж и возвратить внесенные до этого суммы. Ей было отказано. Но ее проинформировали, что она может отказаться от кабельной связи, обратившись к оператору, которому ее письмо и было перенаправлено. После чего начислять плату за допуслугу прекратили.

Гражданка подала исковое заявление в суд с требованием о взыскании с управляющей компании и оператора связи денежных средств за услуги, которые не оказывались, а также штрафа и компенсации морального вреда.

Мировой судья не удовлетворил заявленные требования. Он отметил, что:
— плата за услуги кабельного телевидения начислялась в соответствии с публичным договором;
— акцептом оферты по данному договору является внесение абонентской платы за услуги. Он заключен в день, когда был внесен первый платеж;
— заявительница оплачивала услуги без обращения за информацией, содержащейся в документе на оплату, или об этих услугах. До того как было получено ее заявление, в котором она отказалась от этих услуг, оснований не включать их в платежку не было.
Это решение оставили в силе вышестоящие инстанции.

Истица обратилась в конституционный суд. По ее мнению, статьи ГК РФ о публичном договоре, договоре присоединения и акцепте не соответствуют Конституции РФ, так как правоприменительная практика позволяет считать договор об оказании услуг кабельного телевидения заключенным в связи с внесением денежных средств по платежке на ЖКУ.

КС принял решение, что данные статьи ГК РФ не противоречат основному закону страны, так как судами не были учтены важные обстоятельства дела.

Включение платы за кабельное телевидение в платежный документ, предназначенный для оплаты иных, постоянно потребляемых услуг, может расцениваться как навязывание услуги потребителю.

Кроме того, оплату допуслуг нельзя считать их акцептом, а договор на их оказание заключенным, по следующим причинам:
— в квитанцию за ЖКУ включены услуги без ведома и согласия жильцов;
— оплата не доказывает, что гражданин, совершив платеж, осознанно согласился с условиями предоставления этих услуг;
— потребителю не была предоставлена альтернатива: оплатить коммунальные платежи с включением допуслуг или без них, так как не были указаны итоговые суммы в том и другом случае и причина их расхождения;
— нет доказательств потребления допуслуг гражданином.

Выводы КС РФ, сделанные в данном постановлении, применяются с 3 июля 2024 года. Если гражданин до этого дня в такой ситуации оплатил допуслугу, деньги ему не возвращаются. За исключением случаев, когда он не позднее 02.07.2024 потребовал вернуть денежные средства, обратившись в суд, управляющую компанию или к оператору.

 

Изменились с 07.06.2024 правила эксперимента по маркировке радиоэлектроники из Постановления Правительства РФ от 25.11.2023 № 1993, а список маркируемых приборов значительно расширен.

Для участников оборота радиоэлектронных средств маркировка остается добровольной. Но период проведения эксперимента теперь продлен до 31.08.2025 (вместо 28.02.2025) и разбит на три этапа.

Первый этап походит с 01.12.2023 по 30.11.2024 и включает в себя маркировку ценностей, которые изначально присутствовали в перечне. Второй этап пройдет с 10.06.2024 по 30.04.2025 и коснется радиоэлектроники, добавленной в перечень. Теперь можно маркировать телефоны с беспроводной трубкой, смартфоны и иные телефоны для сотовой и беспроводной связи.

Третий этап эксперимента планируется в период с 01.07.2024 по 31.08.2025 и коснется вычислительных машин массой 10 кг и менее, а также печатных схем с пассивными элементами. По окончании каждого из этапов участники оборота радиоэлектронных средств не смогут бесплатно получить коды маркировки для продукции по завершенному этапу.

Ответственность за проведение эксперимента теперь возложена и на Минэкономразвития. А Минпромторг утвердит методические рекомендации и план-график для каждого из этапов, а не для всего эксперимента в целом.

 

Медицинский работник (врач функциональной диагностики) не смогла оспорить законность объявленного ей выговора за совершение дисциплинарного проступка, выразившегося в разглашении врачебной тайны (Определение СКГД Девятого КСОЮ от 23 мая 2024 г. по делу № 8Г-3832/2024).

Оказалось, что врач ранее написала на свою коллегу жалобу в ФСБ с требованием проверить законность допуска этой коллеги к работе во врачебной комиссии с обязанностями одновременно врача-невролога, врача-психиатра, врача-психиатра-нарколога, врача-профпатолога, а также законность работы этой врачебной комиссии в период госпитализации коллеги. А чтобы придать этому обращению вес, врач приложила к ней распечатку из собственной МИС - направление на госпитализацию "подозрительной" коллеги с указанием кода диагноза.

Сотрудники госбезопасности начали разбираться с этим заявлением, факт разглашения врачебной тайны открылся самой фигурантке кляузы, и уже она, в свою очередь, пожаловалась главврачу с требованием привлечь автора заявления к дисциплинарной ответственности за "разглашение врачебной тайны в обращении в ФСБ, в котором раскрыты факты обращения за медпомощью и нахождения на лечении в стационаре", притом, что никакого согласия на разглашение врачебной тайны эта коллега, разумеется, не давала.

Работодатель затребовал от врача функциональной диагностики объяснительную, а затем объявил выговор.

Суды трех инстанций сошлись во мнении, что все законно:

  • работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором (ч. 2 ст. 21ТК РФ);
  • за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить дисциплинарное взыскание в виде выговора (ч. 1 ст. 192ТК РФ);
  • частью 1 ст. 13Закона об основах охраны здоровья граждан в РФ установлено, что сведения о факте обращения гражданина за оказанием медпомощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. Согласно части 2 этой же статьи не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, лицами, которым они стали известны при исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей, за исключением случаев, установленных частями 3 и 4 настоящей статьи;
  • согласно условиям трудового договора, работник обязуется в течение срока действия трудового договора и после его прекращения в течение трех лет не разглашать охраняемую законом тайну (служебную, врачебную и иную), ставшую известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей (п. 7.1); работодатель и работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных законодательством РФ, локальными нормативными актами и трудовым договором. В соответствии с п. 3.1.7 должностной инструкции врача функциональной диагностики, в рамках выполнения своих трудовых функций врач функциональной диагностики обязана: соблюдать врачебную тайну, клятву врача, принципы врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами (их законными представителями) и коллегами; соблюдать законодательство в сфере охраны здоровья и иные нормативные правовые акты, определяющие деятельность медицинских организаций и медработников;
  • медработник, которой была доверена врачебная тайна, в нарушение названных норм распространила в Управление ФСБ сведения о факте обращения третьего лица за оказанием медпомощи, состоянии здоровья и диагнозе, представляющими врачебную тайну, чем допустила ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, и в связи с чем обоснованно привлечена к дисциплинарной ответственности;
  • суд отклоняет доводы о вынужденном характере распространения сведений, составляющих врачебную тайну, с целью осуществления контроля качества и безопасности медицинской деятельности, что в соответствии с п. 10 ч. 4 ст. 13Закона об основах охраны здоровья граждан в РФ допускается без согласия пациента, - поскольку государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности осуществляется органами государственного контроля в соответствии с их полномочиями, к которым Управление ФСБ не относится;
  • работодатель применил дисциплинарное взыскание в соответствии с требованиями трудового законодательства, порядок привлечения к дисциплинарной ответственности соблюден, примененная мера дисциплинарной ответственности в виде выговора является соразмерной совершенному проступку.

 

Источник: Система ГАРАНТ    27  июня  2024 г.